О необходимости расширения третейского рассмотрения споров в сфере недропользования (Новикова Е.В., Институт государства и права, Москва, РФ)
О необходимости расширения третейского рассмотрения споров в сфере недропользования
Новикова Елена Владимировна
Институт государства и права, Москва, РФ
Третий Атырауский правовой семинар «Актуальные вопросы и анализ практики применения законодательства в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан» (г. Атырау, 15 апреля 2005 г.)
В течение последних лет в России начинает обозначаться тенденция увеличения объема и повышения роли норм и институтов, регулирующих вещные права на природные объекты, договорные и иные гражданско-правовые отношения в сфере использования природных ресурсов, что нашло свое подтверждение в новых Земельном, Водном и Лесном кодексах, в согласованной Правительством РФ в ноябре 2002 г. Концепции проекта Закона РФ «О недрах», а также - в проектах новых Водного и Лесного кодексов (январь-июль 2004г.).
Согласно действующему Федеральному закону РФ «О недрах»
Сфера, где участники договорных отношений занимали бы действительно равноправное положение, весьма незначительна - положения ч. 3 ст.50 ФЗ «О недрах», в соответствии с которой по взаимной договоренности сторон имущественные споры, связанные с пользованием недрами, могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, а также некоторые положения Федерального закона РФ «О соглашениях о разделе продукции»
Таким образом, предметом третейского разбирательства по российскому законодательству в сфере недропользования может быть лишь спор, основанный на имущественных отношениях сторон.
Однако, предпринятый теоретический и практически анализ показал, что реализации такой возможности, как передача спора в третейский суд препятствует целый ряд юридических барьеров, на чем подробней остановимся.
1. Действующим Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации
Арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающие из гражданских, административных и иных публичных правоотношений, а также все дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием иностранных лиц, дела об оспаривании решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение таких решений, дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности
Существующая административно - лицензионная основа отношений в сфере недропользования в качестве правоустанавливающей основы прав недропользования предполагает такой, не носящий нормативно-правового характера административный акт, как лицензия. Дела об оспаривании таких актов, а также решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности), отнесены к компетенции арбитражных судов (ст. 197 АПК).
Таким образом, по спорам недропользователя с государством, связанных с отношениями по лицензированию недропользования, предмет третейского разбирательства четко не формализован, а подведомственность третейского суда фактически сведена к нулю, так как в сфере недропользования разграничить чисто имущественный спор с административным крайне сложно. Кроме того, подведомственность арбитражного суда сформулирована настолько широко, что охватывает практически все возможные спорные ситуации (ст.29 АПК).
2. Устойчивый дефицит доверия со стороны инвесторов вообще и недропользователей, в частности, по отношению к российской государственной судебной системе.
Единственный в России институциональный третейский суд, доступный, в принципе, для рассмотрения инвестиционных споров недропользователей - это Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ (в дальнейшем - МКАС). Однако приходится констатировать, что он закрыт для обращения со стороны отечественных предпринимателей. Что касается иностранных бизнесменов, то существует ряд причин, препятствующих обращению к нему (об этом - ниже).
3. По спорам недропользователя с государством, носящих имущественный характер, предмет третейского разбирательства также не определен.
В условиях значительного усложнения системы регулирования природопользования проблема поиска оптимального соотношения договорных и административно - правовых начал в регулировании недропользования становится все более актуальной. Ее важнейшая составляющая - достижение однозначности в определении правовой природы каждого из взаимодополняющих друг друга инструментов, как административных, так и гражданско-правовых.
Усиление договорных начал согласно вышеупомянутой правительственной концепции законопроекта о недрах, и в соответствии с требованиями юридической техники может быть обеспечено за счет включения, «перетекания» в договорную сферу отношений, за которыми ранее по инерции признавался административный характер.
Вопрос заключается в том, как, в отсутствие в России законодательно закрепленных критериев, можно отграничить имущественный по характеру спор от административного в сфере недропользования и как быть с такой категорией споров, которую условно можно назвать «пограничной»?
Обращаясь к международному опыту, предметом третейского рассмотрения может быть лишь спор имущественного, но не административного характера - это полностью соответствует международным стандартам ЮНСИТРАЛ и практике международного коммерческого арбитража. Однако какая либо четкая грань в виде критериев, которые были бы установлены, в частности, в законе «О недрах» или в другом законодательном акте применительно к природопользованию, отсутствует. Буквальное, весьма узкое толкование положений ст. 50 ФЗ «О недрах» позволяет выделить лишь незначительный круг отношений имущественного характера, непосредственно вытекающих из административно-правовых актов в сфере недропользования, могущих быть предметом третейского рассмотрения.
Тем не менее, целая группа так называемых отношений «пограничного характера» может быть выделена в рамках действующего Закона о недрах и рассмотрена в контексте возможного договорного урегулирования.
Ниже мы предварительно очертим круг отношений, урегулированных в Законе о недрах. Соответственно, как нам представляется, споры, входящие в такой круг, вполне могли бы быть отнесены к области договорного усмотрения сторон и, следовательно, стать предметом рассмотрения в любом третейском суде, включая международный арбитраж. Поскольку этот круг отношений весьма значителен по своему содержанию, он может служить яркой иллюстрацией того, какими возможностями мы располагаем уже сегодня, в рамках действующего, хотя и концептуально и юридически устаревшего Закона о недрах, применительно к отношениям, прежде всего, связанным с осуществлением и прекращением прав пользования участком недр.
Споры, возникающие в связи с осуществлением недропользователем своих прав, изложенных в ст. 22 ФЗ «О недрах», должны быть предметом третейского улаживания.
В частности, это - беспрепятственное осуществление пользователем недр своих прав:
1) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии или в соглашении о разделе продукции; (в ред. Федерального закона от 10.02.1999 № 32-ФЗ);
2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие действующему законодательству;
3) использовать результаты своей деятельности, в том числе, добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией или соглашением о разделе продукции и действующим законодательством; (в ред. Федерального закона от 10.02.1999 № 32-ФЗ).
4) использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии или в соглашении о разделе продукции; (в ред. Федерального закона от 10.02.1999 № 32-ФЗ) и в других случаях.
Предметом арбитражного урегулирования также могут и должны быть споры, возникающие относительно выполнения пользователем недр своих обязанностей.
К примеру, по перечню, данному в статье 22 Закона, это такие обязанности как:
1) соблюдение требований законодательства,
5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации, в органы государственной статистики; 7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;
8) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;
9) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;
10) выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами (в ред. Федерального закона от 10.02.1999 № 32-ФЗ).
Споры, возникающие в связи с некоторыми основаниями для прекращения права пользования недрами, также могут и должны быть предметом третейского улаживания.
В частности, из перечня ст. 20 Закона о недрах можно выделить следующие.
Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено органами, предоставившими лицензию, в случаях: нарушения пользователем недр существенных условий лицензии; систематического нарушения пользователем недр установленных правил пользования недрами; если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил к пользованию недрами в предусмотренных объемах.
Такая возможность даже в большем объеме предоставлена инвестору - участнику отношений по соглашениям о разделе продукции.
Споры, возникающие в связи досрочным прекращением права пользования недрами (ст. 21 ФЗ «О недрах»), а также пользованием участками недр при досрочном прекращении права пользования участками недр (ст. 21.1) также могут и должны быть предметом арбитражного улаживания.
Очевидно, что предоставление какого-либо права участнику правоотношений без юридической защиты или обеспечения невозможно.
Внесение соответствующих уточнений и изменений в новый законодательный акт о недрах в контексте адекватного толкования существующего ФЗ «О недрах» позволило бы существенно расширить материальные основания для непредвзятой защиты своих законных прав и интересов природопользователей - инвесторов. Соответствующие предложения как по внесению изменений в законодательство, так и в отношении толкования положений действующего закона могут быть разработаны.
Анализ положений международных конвенций и соглашений о поощрении и взаимной защите интересов инвесторов с участием Российской Федерации, на котором мы сосредоточимся ниже, также дает повод для оптимизма относительно возможности реализации предлагаемого нами подхода.
Практическое значение предложенного толкования положений закона, при котором к области договорного усмотрения сторон мог бы быть отнесен более широкий круг отношений, заключается в следующем. Даже потенциальная, но прямо закрепленная в законодательстве возможность такого отнесения, уже могла бы значительно улучшить инвестиционный климат в стране, обеспечить большую стабильность отношений по использованию природных ресурсов, способствовать оздоровлению российской судебной системы.
4. Одним из серьезнейших препятствий к расширению возможностей защиты прав недропользователей является отсутствие механизма отказа государства от суверенного иммунитета. Между тем, создание юридического механизма отказа государства от суверенного иммунитета в целях обеспечения равноправного участия государства и инвестора в договорных отношениях по недропользованию необходимо.
В силу своей особой роли государство как участник гражданских правоотношений имеет практически неограниченные возможности для манипуляции своими обязательствами, включая и так называемый «отказ государства от иммунитета», что невероятно осложняет осуществление судебной защиты даже вне зависимости от того, арбитраж какой страны будет рассматривать дело.
Большинство договоров о природопользовании заключается с государством. Формальное распространение на такие договоры общего гражданско-правового режима ГК РФ еще не означает, что содержание правоотношений также стало «обычным гражданско-правовым» и что гражданско-правовой механизм защиты в этих случаях, соответственно, полностью реализуем. В таких отношениях нельзя забывать, что государство в лице своих структур многолико. Поэтому, принимая на себя договорные обязательства, оно не перестает функционировать как публично-правовой субъект. Гарантии выполнения государством своих обязательств, предусмотренных таким договором, на практике автоматически не срабатывают.
В связи с этим не случайно включение в Гражданский кодекс РФ статьи об иммунитете государства.
Значение этих положений заключается в том, что государство отказалось от своих прав суверенного иммунитета в гражданско-правовых отношениях со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. Это было сделано с целью упорядочения разгосударствления собственности и развития гражданского оборота в новых рыночных условиях. Тем не менее, как показала практика, одного лишь законодательного признания государства равноправным участником гражданско-правовых отношений и применения к нему норм ГК о юридических лицах оказалось недостаточно.
Это обстоятельство также наглядно иллюстрирует сложность использования такого частноправового элемента, как договор в сфере природопользования, и необходимость его дальнейшего развития в направлении формирования механизма юридической ответственности государства по своим обязательствам. Конструкция юридической ответственности, отражающая специфику такого ее субъекта, как государство, ни законодательством, ни судебной практикой не выработана.
Поэтому, прежде всего, было бы целесообразно начинать с формирования этого элемента правового государства в России.
В связи с этим чрезвычайно большое значение имеет намерение Правительства принять в РФ проект Федерального закона «О государственном иммунитете» (примерное название). Этот проект, в принципе, содержит возможность для изложения процедур и механизмов обеспечения отказа государства от суверенного иммунитета в гражданско- правовых отношениях, вообще, и, возможно, в тех из них, которые связаны с природопользованием, в частности.
Решение задачи обращения в международный арбитраж в числе прочих вышеупомянутых факторов зависит также и от содержания арбитражной оговорки конкретного договора, связанного с деятельностью в сфере недропользования (СРП, подряда, аренды и др.), содержащей согласие государства на рассмотрение спора в определенном арбитраже. В связи с этим, следует принять во внимание ту вероятность, с которой государство как сторона по договору может отказаться от такого рассмотрения.
Как показывает практика других стран СНГ (в частности, Казахстана, Азербайджана) возможность несогласия государства, как участника отношений по недропользованию, на передачу спора в орган третейского разбирательства может быть устранена, путем включения соответствующего положения в Закон «Об иностранных инвестициях», дающего приоритетное право выбора иностранному инвестору места рассмотрения возможного спора при заключении договора с участием государства. Конкретные формулировки проекта изменений могут быть разработаны.
Возможные подходы к решению проблемы.
Анализ положений международных конвенций и соглашений с участием Российской Федерации о поощрении и взаимной защите интересов инвесторов применительно к сфере недропользования содержит основу для следующих предложений.
Одним из путей расширения возможностей для обращения в международный арбитраж является заключение Российской Федерацией соответствующих актов международно-правового характера или присоединение к соответствующим конвенциям. В положениях действующих в России Соглашений о поощрении и взаимной защите интересов инвесторов содержатся нормы, регулирующие передачу «любого» спора инвестора одной договаривающейся стороны с другой в арбитраж
Однако, к настоящему времени Правительством Российской Федерации ратифицированы из стран ОБСЕ лишь соответствующие соглашения с Правительствами Франции и Великобритании. Очевидно, что развитие экономических отношений с США и значительное увеличение объема инвестиций должно быть юридически обеспечено принятием аналогичного Соглашения, отсутствие которого на сегодня является серьезным пробелом в будущем для иных инвесторов.
Многосторонним соглашением, предусматривающим арбитражное рассмотрение инвестиционных споров, является Вашингтонская конвенция 1965 г. об урегулировании инвестиционных споров между государствами и лицами других государств. Конвенция относит к инвестиционным спорам споры, вытекающие из отношений между иностранным частным лицом и государством реципиентом по поводу инвестиций частного лица. Имеющаяся практика рассмотрения споров показала, что наиболее типичными являются споры, связанные с возмещением убытков, вызванных односторонним изменением соглашений, ненадлежащим исполнением обязательств, выплатой компенсаций, связанных с экспроприацией или национализацией
Преимуществами специально созванного в соответствии с конвенцией судебного органа (Международного Центра по разрешению инвестиционных споров при Международном банке реконструкции и развития - Арбитраж ИКСИД в дальнейшем) являются: нейтральное место, невмешательство местных судов, приводимость решений в исполнение, возможность урегулировать инвестиционные споры, возникающие между договаривающимся государством и компанией другого договаривающегося государства, недопустимость подачи апелляций или оспаривания решений, широкая интерпретация инвестиций, участие государства.
Условиями передачи спора на рассмотрение Центра являются наличие письменного согласия сторон, без права одностороннего отказа, или наличие соответствующего положения в двустороннем международном договоре (см. выше);
наличие правила о передаче спора на альтернативной основе в многостороннем соглашении, в частности, в Энергетической хартии (Россией не ратифицирована).
В Вашингтонской конвенции участвуют более 150 государств. Однако Россия входит в число подписавших, но не ратифицировавших ее. Можно лишь догадываться о причинах такого положения, однако факт остается фактом - неприменимость этой конвенции для защиты прав иностранных инвесторов в России в спорах с государством является серьезным препятствием для формирования благоприятного инвестиционного климата.
Функционирующий в нашей стране международный коммерческий арбитраж при ТПП РФ не может рассматриваться в качестве эффективного инструмента для решения поставленной задачи, так как он предназначен для рассмотрения споров только с участием иностранных предпринимателей, в числе которых недропользователи составляют на сегодня единицы в силу различных политических и юридических причин. Кроме того, обращение инвесторов в указанный орган еще пока не стало традиционным, с профессиональной точки состав его арбитров не отражает учет специфики недропользования. В итоге, как показывает практика, рассматриваемая категория споров в деятельности МКАС отсутствует.
В сложивших условиях приходится констатировать ситуацию замкнутого круга. Россия заинтересована в привлечении серьезных отечественных и иностранных инвестиций в сферу природопользования, но они еще не начали приходить в должном масштабе, с одной стороны.
Одним из серьезных препятствий для принятия соответствующих инвестиционных решений является их неликвидность. В условиях, когда государство является обязательным участником всех правоотношений в указанной сфере, причем, преимущественно, административного характера в силу лицензионной основы, принципиальным для любого инвестора становится степень юридической защиты его имущественных интересов. Поэтому, с другой стороны, в отсутствие в России соответствующей правовой и институциональной основы обеспечения ликвидности любой сделки с участием государства, говорить о серьезных инвестиционных перспективах не приходится. Основным элементом механизма такой защиты может выступить обеспеченная государством возможность обращения недропользователя с иском к государству в профессионально компетентный, независимый авторитетный орган третейского разбирательства
Сложившаяся ситуация с очевидностью доказывает необходимость для Российской Федерации:
1) ускорения процесса ратификации Вашингтонской конвенции 1965 года об урегулировании инвестиционных споров между государствами и лицами других государств для получения доступа к рассмотрению споров в ИКСИД и/ или
2) использования в сфере недропользования для урегулирования инвестиционных споров с государством дополнительных инструментов для защиты их прав как в рамках существующего арбитражно-процессуального законодательства, расширяя и специализируя существующие возможности судебного рассмотрения споров;
3) формирования нового специализированного механизма институционального третейского урегулирования.
Рассмотрим подробней высказанное.
Предложение 1.
Очевидно, что узкое толкование категории спора имущественного характера, подведомственного рассмотрению в любом третейском суде, включая международный, может само по себе существенно ограничить категорию спора, возникающего в сфере недропользования, построенной на административно-правовой основе.
В последующем при исполнении решения ИКСИД важно учитывать положения Нью-йоркской конвенции 1958 г. «О признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений», которая исходят их того, что она распространяется только на решения частноправового характера. С точки зрения интересов иностранных инвесторов указанное обстоятельство рассматривается как серьезный минус действующей в России лицензионной модели недропользования.
Кроме того, еще одним недостатком, с точки зрения учета интересов российских участников споров (если таковые когда-нибудь могут быть переданы на рассмотрение в ИКСИД), может явиться использование иностранного языка судопроизводства, в также непредсказуемость выбора применимого материального права и, отсюда, дополнительные сложности, связанные с исполнением в последующем решения этого третейского суда в России.
Помимо этого, следует иметь в виду, что в России действуют положения АПК об исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц по спорам в отношении находящегося в государственной собственности Российской Федерации имущества, в том числе, по спорам, связанным с приватизацией государственного имущества и принудительным отчуждением имущества для государственных нужд; по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если такое имущество находится на территории Российской Федерации, или права на него. В исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации находится определенная категория дел с участием иностранных лиц, возникающие из административных и иных публичных правоотношений (Статья 248 АПК РФ).
И последнее, при подготовке нового законодательства о недрах потребует уточнения вопрос, какие суды охватываются третейским разбирательством и, потому, во избежание недопонимания и необходимости доказывания чиновникам очевидного, имеет смысл в законодательстве о недрах специально уточнить, что право обращения в третейский суд включает в себя и обращение в международный арбитраж.
Очевидно, что для юристов положениями Закона «О международном коммерческом арбитраже», который основан на стандартах ЮНСИТРАЛ, охватывается любой третейский суд.
Предложение 2 более реализуемо, так как связано с использованием возможностей, заложенных в действующем арбитражно-процессуальном законодательстве, и потому не должна вызвать с ним каких-либо коллизий.
Задача обеспечения государственных арбитражных судов судьями, обладающими специальными профессиональными знаниями в сфере недропользования, вполне может быть решена путем создания специальных судебных коллегий или даже одной федеральной коллегии для рассмотрения споров в сфере недропользования, в состав которой могли бы войти авторитетные специалисты с соответствующим опытом и знаниями горного и экологического права.
Так, согласно ст. 11 Конституционного Закона РФ «Об арбитражных судах», в составе Высшего арбитражного суда РФ (далее - «ВАС») по решению Пленума ВАС могут быть образованы иные судебные коллегии по рассмотрению отдельных категорий дел. Вопросы создания в структуре арбитражных судов судебных коллегий по рассмотрению отдельных категорий дел решает ВАС (ст. 13. 5.1).
В арбитражном суде могут быть образованы судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений (ст. 35 АПК). Дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, рассматриваются по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК (ст. 189).
Помимо этого, предмет арбитражного разбирательства не ограничен лишь имущественными по характеру спорами, возникающими из гражданских и иных правоотношений, но также включает и споры, возникающих из административных правоотношений, как отмечалось нами выше.
Таким образом, высказанное предложение сводится к реализации возможностей, заложенных непосредственно в новом арбитражно-процессуальном законодательстве.
В практике зарубежных стран известны удачные примеры решения сходной задачи. В частности, очень познавательным может быть опыт организации и работы Федерального патентного суда в Германии. Суд состоит из 14 сенатов со 144 судьями. Он решает дела по жалобам против патентной службы на основе процедур специального законодательства.
Кроме того, там же успешно действуют 207 судов с палатами по трудовым спорам на основе Закона о судах по трудовым спорам от 2 июля 1989 г. Только в 1996 г. Этими судами по первой инстанции рассмотрено 656 207 производств. По замыслу законодателя такие споры должны решаться особенно быстро и экономично. Действуют также социальные, финансовые суды
Предложение 3 относительно нового специализированного механизма институционального третейского урегулирования споров.
В качестве новеллы предлагается дополнить существующую систему рассмотрения споров новым механизмом, условно называемым российским ИКСИД, специально предназначенным для разрешения различного рода конфликтных ситуаций между российским государством и недропользователем, причем не только иностранным, но и отечественным.
В заключение затронем еще одну большую проблему, которая сама по себе может стать самостоятельным предметом исследования.
Одним из препятствий расширения возможностей третейского рассмотрения споров в сфере недропользования являются положения нового АПК об оспаривании арбитражным судом решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на территории РФ (ст. 230-233), а также иностранных арбитражных решений, при принятии которого применены нормы законодательства Российской Федерации (ст. 230-233).
Не перегружая тест воспроизведением всех оснований для отмены решения третейского суда, хотелось бы подчеркнуть, что, на наш взгляд, наиболее проблематичным из них является, такое основание отмены, при котором арбитражный суд установит, что решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.
Далее, к числу оснований отказа арбитражным судом в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда относится: «если решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права» (ст. 239).
К числу оснований отказа арбитражным судом в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения отнесено: «если исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному порядку Российской Федерации» (ст. 244).
Проблема заключается в том, что соответствие публичному порядку и соответствие российскому праву не должны быть отождествимы: соответствие публичному порядку - это соблюдение основных принципов международного права (в частности, принципа соблюдения договоров).
Ссылки же в судебных решениях на то, что решение третейского суда противоречит публичному порядку РФ, поскольку не соответствует ее законодательству, несостоятельны. Но эти нюансы не всегда могут найти верное отражение в позиции государственных арбитражных судов, тем более, если учитывать сложившееся отношение к идее третейского разбирательства
В виду вышесказанного риск неправомерно широкого толкования рассматриваемой оговорки как основания отказа принять и привести в исполнение решение третейского суда велик. Мы разделяем мнение А.М. Муранова о том, что ввиду исторической слабости нормативного регулирования международных частно-правовых отношений в России и развитой правоприменительной практики важным является учет тех подходов, которые были выработаны в отношении категории «противоречие публичному порядку»
Наличие положения в российском законодательстве, допускающего применение норм иностранного государства, (ст. 28 ФЗ «О международном коммерческом арбитраже»), предполагает применение оговорки о соответствии публичному порядку только применительно к тем отдельным случаям, когда применение иностранного закона могло бы породить результат, недопустимый с точки зрения российского правосознания. Только в таких ситуациях представляется оправданным включение такого основания отмены (и др. процессуальный действий) решений третейских судов.
Расширение возможностей третейского рассмотрения споров в сфере недропользования может принципиально оздоровить инвестиционный климат в стране, способствовать формированию цивилизованной правовой культуры поведения участников отношений в сфере недропользования.